Рефераты. Правовое положение иностранных инвестиций в России

     Особенностью соглашений о защите иностранных инвестиций является то, что они обеспечивают регулирование не только отношений между государствами - участниками соглашения, но также и отношений с иностранным частным инвестором одного из государств - стороны в соглашении в рамках национальной системы права. Наличие такого неоднородного субъектного состава может послужить основанием для того, чтобы при разрешении спора между государством и частным инвестором применялись общие принципы и нормы международного права.

     Эта позиция находит подтверждение в том, что отсылка к нормам и принципам международного права,  как правило, содержится  в той части соглашений,  которая касается порядка разрешения инвестиционных споров. Здесь предусматривается  рассмотрение  дел в международном арбитраже,  который принимает решения исходя как из положений двустороннего соглашения, так и руководствуясь нормами международного права. В настоящий момент проблема применения норм международного права в рамках национальной  системы права является предметом дискуссий, и поэтому её изучение требует тщательного анализа при участии специалистов международного права.

     Не  менее значимым при рассмотрении вопроса об участии России в международных соглашениях по иностранным инвестициям является определение понятий "национализация" и "экспроприация",  которые в таких соглашениях носят собирательное значение, так как под этими мерами подразумевается не только сам акт национализации, но также и любые иные акты, результатом которых являются принудительное изъятие, отчуждение инвестиций, а также действия государства, которые могут рассматриваться как фактически осуществлённая национализация или экспроприация.( Например, замораживание счетов, запрет перевода  инвестиций  в иностранной валюте за рубеж и т.д.). Международные соглашения запрещают совершение подобных действий. В соответствии с ними национализация инвестиций признаётся сторонами законной, то есть не рассматривается как нарушение норм и принципов международного права, только если она осуществляется в общественных интересах, в соответствии  с установленным законодательством порядком и на недискриминационной основе. Последнее означает, что в качестве основания  для принятия меры к иностранному инвестору не рассматривается его национальность или государственная принадлежность, если речь идёт о юридическом лице. При этом признание актов национализации законными может  касаться  как актов индивидуального действия национализация имущества конкретного инвестора, так и актов, принятых в порядке реструктуризации экономики, - национализация целых отраслей экономики или категорий предприятий, например, банков.

     Международные соглашения, в случае проведения такого рода национализации, обязывают договаривающееся государство  выплатить сумму компенсации, причем сделать это быстро и адекватно. В соглашениях также предусматривается порядок выплаты и порядок расчёта суммы компенсации.

     Однако, рассмотрев защиту иностранных инвестиций в нашей стране на государственном, глобальном уровне, нельзя не обратиться к обычной практике разрешения споров, связанных с инвестированием иностранного капитала.

     На современном этапе развития и становления, как правовой системы новой России в целом, так и отраслевого законодательства,  а в нашем случае это законодательство об иностранных  инвестициях, огромное значение имеет изучение практики арбитражных судов, рассматривающих споры предприятий связанных с иностранными инвестициями.

     Лидирующую роль в России при разрешении  подобного  рода споров играет Международный коммерческий арбитражный  суд (МКАС) при Торгово-промышленной плате РФ, который по количеству дел, поступающих на его рассмотрение, прочно входит в ряд ведущих арбитражных центров в мире.

     Правовой основой  деятельности  МКАС служит Закон РФ о Международном коммерческом арбитраже от 7 июля 1993 года, а 8 декабря 1994 года был утверждён новый Регламент МКАС ( с Приложением ), который вступил в силу с 1 мая 1995 года.

     Особенностями нового Регламента явились гибкость  арбитражной  процедуры и предоставление сторонам широких возможностей по самостоятельному  выбору  арбитров  для  разрешения спора.  Стороны вправе избирать арбитрами любых лиц, обладающих необходимой квалификацией, в том числе и иностранных граждан.  Все усилия арбитражного суда должны сводиться к повышению эффективности арбитражного разбирательства, недопущению  необоснованного  затягивания  дела и чёткости при защите прав сторон, участвующих в споре.

     Круг проблем, возникающих в ходе рассмотрения арбитражным судом того или иного дела,  чрезвычайно многообразен,  но попытаться  рассмотреть самые распространённые из них необходимо в целях дальнейшего совершенствования  правовой  базы  в сфере регулирования иностранных капиталовложений.

     Очень часто на рассмотрение арбитража  попадают споры, касающиеся объёма арбитражной оговорки.

     Показательным здесь можно считать дело N248/1991 г. Учредитель,  вышедший  из совместного предприятия, предъявил к последнему требования  об  уплате  денежной  компенсации за внесённый вклад, а также причитающейся доли прибыли. В обоснование компетенции Арбитражного суда истец ссылался на положении учредительного договора о праве каждого из учредителей обратиться в данный орган по  любым  спорным  вопросам, связанным с этим договором.

     Ответчик оспаривал компетенцию арбитража по мотиву отсутствия  в  учредительных  или иных документах совместного предприятия предписаний, оговаривающих передачу на рассмотрение  в Арбитражный суд споров между каким-либо из учредителей и совместным предприятием.

     Истец, в свою очередь, полагал, что, поскольку его требование возникло в связи с передачей его доли участия в  совместном  предприятии  третьему лицу,  оно непосредственно относится к вопросам,  связанным с учредительным  договором,  и попадает под компетенцию Арбитражного суда.

     В решении арбитраж, сославшись на свой Регламент, указал, что наличие письменного соглашения о передаче споров на разрешение Арбитражного  суда может рассматриваться как основание компетенции суда при том условии, что спор возник между сторонами,  заключившими  такое соглашение.  Придя к выводу, что сторонами в данном споре являются один из  учредителей  и само совместное предприятие,  арбитры отметили, что приведённая выше арбитражная оговорка охватывает лишь споры учредителей совместного предприятия между собой и не касается вопроса о разрешении споров между учредителями и совместным предприятием.  Таким  образом,  арбитраж пришёл к выводу,  что данный спор не попадает под его компетенцию.

     Решения арбитров по сходного рода делам показывают, что на практике крайне важным является чёткое определение  в  арбитражном соглашении круга лиц,  на которых оно распространяется,  а также наличие согласия этих лиц на передачу споров в коммерческий арбитраж, в частности согласия самого СП как самостоятельного субъекта права на рассмотрение  в  арбитражном порядке соответствующих споров между ним и его участниками.

     Вопрос о  компетенции  Арбитражного  суда,  хотя  и  в несколько ином ракурсе,  возникал в деле N177/1993 г.  Иностранная фирма, считая себя участником совместного предприятия, предъявила к последнему иск о возврате денежной суммы,  переведённой в качестве взноса в его уставной фонд.

     В ходе разбирательства было выяснено,  что истец намеревался войти в совместное предприятие вместо другой  иностранной фирмы.  Однако, предусмотренные законом действия, необходимые для оформления замены участника  совместного  предприятия, в том числе внесение изменений в учредительные документы и их последующая регистрация в установленном законом порядке, не осуществлялись.

     Поскольку было установлено, что истец не является стороной учредительного договора, по мнению арбитров, содержащаяся в  этом  договоре  арбитражная  оговорка,   предусматривающая юрисдикцию  Арбитражного суда при Торгово-промышленной палате СССР,  на истца не распространяется. В итоге арбитраж признал себя некомпетентным рассматривать данный спор.

     В деле N364/1993 г.  возник  вопрос  о действительности сделки,  заключённой совместным предприятием до его регистрации. Арбитраж установил, что на момент заключения договора аренды, из-за которого возник  спор,  совместное  предприятие (арендатор)  зарегистрировано  не  было и правомочиями юридического лица не обладало.  Арбитражный суд счёл,  что  сделка была  совершена с нарушением требований закона и является недействительной. Действующее законодательство не допускает деятельности предприятия до его регистрации, и данное дело служит наглядной иллюстрацией возможных неблагоприятных последствий  при несоблюдении запрета на деятельность незарегистрированных предприятий.

     В практике МКАС при ТПП РФ возникал вопрос о том, вправе ли выбывший из предприятия с иностранными инвестициями участник  претендовать  на возврат имущества,  внесённого им в качестве вклада в уставный фонд,  либо  ему  полагается  только соответствующая денежная компенсация за него.

     В деле  №351/1993г. истец, вышедший из совместного предприятия,  требовал  от  последнего, как ответчика, возврата здания, являвшегося взносом истца в уставный фонд. В возражениях  ответчика указывалось,  что он стал собственником переданного имущества,  как это установлено российским  законодательством и уставом совместного предприятия.  Устав не содержал положений о возврате участнику  имущества,  внесённого  в качестве  его  доли в уставный фонд в натуре,  а оговаривалась обязанность выплатить выбывающему  участнику  балансовую  стоимость имущества  на момент выбытия.  В решении единоличного арбитра отмечалось,  что согласно действующему российскому  законодательству  юридические лица в соответствии с их уставами являются собственниками внесённого их  участниками  имущества. И так как возврат имущества в натуре не предусмотрен, истцу было отказано в иске.

     Также на рассмотрение арбитража довольно часто поступают дела,  связанные с деятельностью филиалов и  представительств иностранных  юридических  лиц.  Так,  в  делах  NN 185/1992, 243/1992г.г.  вставал вопрос об  ответственности  совместных предприятий (ответчиков) по сделкам, заключенным их филиалами и представительствами .  В обоих случаях арбитраж признал такую ответственность,  поскольку речь шла о действиях,  совершённых структурными подразделениями ответчиков.  Последним не удалось доказать, что руководители этих подразделений вышли за пределы предоставленных им полномочий, что самим предприятиям не было известно о факте подписания таких договоров и ходе их выполнения или что ими не совершались действия,  свидетельствующие об одобрении указанных сделок.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.