Рефераты. Правоведение (Контрольная)

Обычай по природе своей носит консервативный характер. Он закрепляет то, что сложилось в результате длительной общественной практики.

Государство к различным обычаям относится по-разному: одни запрещает, другие одобряет и развивает. Более или менее длительное существование правовых обычаев можно ожидать лишь в некоторых сферах правового регулирования, например, при регулировании внешней торговли. Известно лишь несколько статей Кодекса торгового мореплавания, в которых учитывается действие обычаев  порта или международных обычаев мореплавания (ст. 134 КТМ РФ устанавливает: "Срок, в течение которого груз  должен быть погружен на судно, определяется соглашением сторон, а при отсутствии такого соглашения – сроками, обычно принятыми в порту погрузки".).

Государство санкционирует лишь те обычаи, которые не противоречат, согласуются с его политикой, с нравственными основами сложившегося образа жизни. Обычаи, противоречащие государственно властвующей политике, общечеловеческой морали, как правило, запрещаются законом.

Развитие права России вряд ли должно идти по пути официально-силового исключения из системы источников обычаев. Видимо, вскоре следует ожидать появления новых рыночных обычаев, которые будут регулировать отношения до и вместе с юридическими нормами.

Y             ПРАВОВОЙ ПРЕЦЕДЕНТ. Прецедентом является  такое поведение власти, которые имело место хотя бы один только раз, но может служить примером для следующего поведения этой власти. Иными словами, правовой прецедент – это решение юрисдикционных и административных органов по конкретному делу, которое впоследствии принимается за общее обязательное правило при разрешении всех аналогичных дел.

Y             ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА. Юридическая наука (правовая доктрина) на определенных этапах развития права тоже служит его формой. Так, наиболее выдающимся римским юристам предоставлялось право давать разъяснения, обязательные в дальнейшем для судов. В английских судах  трактаты известных юристов были источниками права, на которые широко ссылались.

В российском государстве юридическая наука имеет большое значение для развития правовой практики, совершенствования законодательства, правильного толкования закона, но официальным источником права не признается. Мировой опыт свидетельствует, что значение правовой доктрины как формального источника права падает, но её роль в качестве неформального элемента правообразования  растёт.

Роль правовой доктрины как жизненного источника права проявляется в том, что она создает понятия и конструкции, которыми пользуется правотворческий орган. именно юридическая наука вырабатывает приемы и методы установления, толкования и реализации права. К тому же сами творцы права не могут быть свободны от влияния правовых доктрин: более или менее осознанно, но им приходится становиться на сторону той или иной юридической концепции, воспринимать её предложения и рекомендации.

Y             ДОГОВОРЫ нормативного содержания. Договоры нормативного содержания – это совместные юридические акты, выражающие взаимное изъявление воли правотворческих органов, встречное принятие на себя каждым из них юридических обязанностей. Это такие документы, в которых содержится волеизъявление сторон по поводу прав и обязанностей, устанавливается их круг и последовательность, а также закрепляются добровольное согласие выполнять принятые обязательства. Имеют широкое распространение в конституционном, гражданском, трудовом, экологическом праве.

Для признания договора источником парва требуется, чтобы он содержал юридические нормы.  Историческими примерами договора нормативного содержания в советском праве могут служить Договор об образовании Закавказской советской республики (1922 г.), Договор об образовании СССР (1922 г.), Федеративный договор (Договор о разграничении предметов ведения и полномочий между Федеральными органами гос.власти РФ и органами власти республик в составе РФ, 1922 г.)

  В области трудового права значительную роль продолжают играть коллективные договоры. Согласно ст. 7 Кодекса законов о труде РФ, коллективный договор – правовой акт, регулирующий трудовые, социально-экономические и профессиональные отношения между руководителем и работниками на предприятии, в учреждении, организации.

В качестве основной формы права  выступает договор в международном праве. Международный договор – это явно выраженное соглашение между государствами и другими субъектами международного права, заключенное  по вопросам, имеющим для них общий интерес, и призванное регулировать их взаимоотношения путем создания взаимных прав и обязанностей.

Примером международного-правового договора нового типа может служить принятый 12 сентября 1990 г. Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии, согласно которому "объединенная Германия будет включать территорию Германской Демократической Республики, федеративной Республики Германия и всего Берлина".

У договорной формы права перспективное будущее. Ведь если предоставлять источники права в виде социального взаимодействия, то оно должно быть прежде всего добровольно-согласительным, а не формально-принудительным.

Y             НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ АКТ. Нормативно-правовой акт – это одна из основных, наиболее совершенных внешних форм права. Это государственный акт нормативного характера. Нормативные акты содержат юридические основания (нормы права) для разрешения индивидуальных дел. Нормативно-правовой акт выступает не только источником в юридическом смысле, но и фактическим источником: это тот резервуар, из которого люди черпают сведения о юридических нормах.                                                                           



Вопрос 3.2.

Понятие срока исковой давности, его значение и сроки.


Ответ:

ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ – это установленный законом срок для защиты нарушенного права в суде, арбитраже, третейском суде или в ином юрисдикционном органе.

По сов. праву сроки давности делятся на  общие и сокращенные(специальные).

Общими сроками давности являются:

Y     три года – по искам граждан;

Y             один год – по искам государственных организаций, колхозов, кооперативов и других общественных организаций друг к другу.

Сокращенные сроки давности (обычно 6 месяцев, а в некоторых  случаях и более краткие) применяются в случаях, прямо указанных в законе (по искам о взыскании неустойки, об устранении недостатков в проданном имуществе или выполненных подрядчиком работ, по требованиям органов транспорта к клиентуре и клиентов к органам транспорта и т.д.).

Течение срока давности начинается со дня возникновения права на иск, т.е. с того дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. В ряде случаев  возникновение права на иск приурочивается к моменту наступления определенного предписанного законом обстоятельства. Например,   для исков, вытекающих из поставки продукции ненадлежащего качества, срок исковой давности исчисляется со дня составления соответствующего акта. Если срок исполнения обязательства не указан в договоре либо определен моментом востребования со стороны кредитора, срок давности начинает течь  со дня, следующего  за истечением льготного семидневного срока, предоставленного  должнику для исполнения обязанности, исчисляемого со дня предъявления требования кредитором.

Течение срока давности прерывается   предъявлением иска в установленном порядке, а также совершением обязательным лицом-гражданином действий, свидетельствующих о признании долга. Признание долга в правоотношении течения срока давности не прерывает. После перерыва течение срока давности начинается снова; время, истекшее до её перерыва, в новый срок не зачитывается.

Если гражданин-должник исполнил свою обязанность по истечении срока давности, он не вправе требовать исполненное обратно, даже если в момент исполнения он не знал об истечении срока давности.

С истечением срока давности прекращается возможность осуществления нарушенного субъективного гражданского права в принудительном порядке, т.е. погашается право на иск в материальном смысле, которое является необходимым элементом субъективного права. В то же время истечение срока давности  не лишает права на обращение в суд (иной юрисдикционный орган) о защите своего права, т.е. на иск в процессуальном смысле. Требование о защите права принимается судом к рассмотрению независимо от истечения срока давности. При отсутствии уважительных причин пропуска исковой давности, суд отказывает в удовлетворении, т.е. признает погашенным право на иск в материальном смысле; при наличии уважительных причин он может продлить срок давности и рассмотреть требование по существу. До предъявления иска, вытекающего из отношений между организациями, обязательно соблюдение претензионного порядка.

Срок давности дисциплинирует лиц, заинтересованных в реализации своего права, способствует его своевременному осуществлению. Установление срока давности необходимо также и потому, что по истечении продолжительного времени затрудняется представление и обоснование доказательств существования права.




















Литература:

1.    Василенкова П.Т.-М.: Юрид.лит., 1990

2.    Бахрах Д.Н. Административная ответственность граждан СССР. Свердловск, 1989

3.    Кодекс РСФСР об административных правонарушениях.

4.    Муромцев Г.И. Источники права (теоретические аспекты проблемы) // Правоведение, 1992 г., № 2, с. 23

5.    Общая теория права. Н.Новгород, 1993.

6.    Советское административное право: Учебник под ред.

7.    Юридический энциклопедический словарь/ Гл.ред. А.Я.Сухарев; Редкол.: М.М.Богуславский и др. – 2-е изд., доп. – М.: Сов.энциклопедия, 1987.














Вопрос к зачёту:

Юридическая ответственность, её виды.

Юридическая ответственность – это юридическое средство, которое блокирует противоправное поведение и стимулирует общественно полезные действия людей в правовой сфере.

В специально-юридическом значении юридическая ответственность интерпретируется как реакция государства на совершенное правонарушение. В указанном значении юридическая ответственность есть обязанность лица претерпевать определенные лишения государственно-властного характера, предусмотренные законом, за совершенное правонарушение.

Из приведенного следует, что:

Y           юридическая ответственность всегда связана с государственным принуждением. Государственное принуждение  выступает содержанием  юридической ответственности. Рассматриваемый признак юридической ответственности в различных отраслях права проявляется по-разному.

Y           юридическая ответственность характеризуется определенными лишениями,  которые виновный обязан претерпеть. Лишение правонарушителя определенных благ является  объективным свойством ответственности. Эти лишения – естественная реакция государства на вред, причинённый правонарушителем обществу или отдельной личности.



Юридическая ответственность независимо от отраслевой принадлежности преследует две цели:

1.    Защиту правопорядка;

2.    Воспитание граждан в духе уважения к праву.


Функции юридической ответственности:

1.         наказание  (кара, "штраф"), направленное на то, чтобы предупредить возможность совершения правонарушений в будущем как самим правонарушителем, так и  всеми  остальными членами общества;

2.         восстановление нарушенного права, реализующееся преимущественно в той сфере общественных отношений, которая регулируется  гражданским правом (возмещение убытков, оплата неустоек)


Виды юридической ответственности.

Наиболее распространена классификация юридической ответственности по отраслевой принадлежности:


Y    Гражданско-правовая ответственность

Заключается в применении к правонарушителю (должнику) в интересах другого лица (организации) – кредитора установленных   законом или договором мер воздействия, влекущих для него невыгодные последствия имущественного характера, возмещение убытков, уплату  неустойки, возмещение вреда.

Гражданско-правовая ответственность носит компенсационный характер, её цель – восстановление нарушенных имущественных  прав кредитора и классифицируется:

-         договорная

-         недоговорная


Y    Уголовная ответственность и административно-правовая ответственность

  Они применяются за те правонарушения, которые предусмотрены нормами уголовного закона и законодательства об административных правонарушениях.

Эти виды ответственности носят публичный характер, т.е. субъектом привлечения к уголовной и административной ответственности выступает государство.

Уголовная ответственность, кроме того, всегда носит личный характер. Уголовной ответственности подлежит то лицо, которое совершило преступление.


Y    Дисциплинарная ответственность

  Она наступает вследствие нарушения дисциплины (трудовой, воинской и т.п.) и делится на 3 вида:

1.    в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка;

2.    в порядке подчиненности;

3.    в соответствии с дисциплинарными уставами и положениями, действующими в некоторых сферах (обороны, внутренних дел, железнодорожного, водного, воздушного транспорта).

Для дисциплинарной ответственности характерно то, что она имеет место в отношениях подчиненности лица, совершившего проступок, органу, применившему меру дисциплинарного воздействия.

























Список использованной литературы.


Общая теория права и государства: Учебник/ Под ред. В.В.Лазарева. - М.: Юристъ. 1996.


Спиридонов Л.И. Теория государства и права. – М.: "Статус ЛТД+", 1996г.


Теория государства и права: Курс лекций/ Под ред. М.Н.Марченко. -  М.:Зерцало, 1997





















Страницы: 1, 2



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.